Наследственное право является подотраслью семейного права

  • автор:

Семейное и наследственное право

Соотношение семейного и наследственного права

Несмотря на то, что в настоящее время семейное и наследственное право рассматриваются как самостоятельные, автономные правовые образования (отрасль и подотрасль российского права), в ходе исторического развития можно проследить их взаимное влияние.

  1. В системе социальных регуляторов первобытного общества и семейные, и наследственные вопросы регулировались казуистическими по своей природе мононормами, а также обычаями.
  2. В праве Древней Месопотамии, Древней Греции, Древнего Рима вопросы семейного и наследственного права обычно рассматриваются совместно, поскольку для этих цивилизаций не было характерным разделение семейных и наследственных вопросов. Права наследования обычно вытекали из семейных прав, несмотря на то, что в Древнем Риме уже существовал институт завещания.
  3. В праве феодальных государств (XV–XVII вв.) нормы семейного и наследственного права, как правило, не разграничивались, поскольку наследственные отношения были естественным продолжением семейных отношений и возникали вследствие такого юридического факта, как смерть члена семьи.
  4. В праве буржуазных государств (XVIII–XIX вв.) продолжается процесс дифференциации права, нормы различных отраслей дифференцируются, но всё же сохраняется тесная связь семейных и наследственных отношений.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Замечание 1

Таким образом, взаимосвязь семейного и наследственного права проявляется прежде всего в том, что в случае смерти гражданина-наследодателя члены его семьи (родители, супруг, дети, внуки и т. п.) могут в порядке универсального правопреемства приобрести права на его имущество.

Сходства семейного и наследственного права

Учитывая социальную взаимосвязь семейных и наследственных отношений, можно выделить точки соприкосновения семейного и наследственного права:

  1. И семейное, и наследственное право являются отраслями частного права. Большинство норм данных отраслей являются диспозитивными, основаны на равенстве участников правоотношений, свободе их волеизъявления.
  2. В обеих отраслях права присутствует значительный публичный элемент. Немалый массив норм семейного и наследственного права императивен по своей сути (например, правило о возрасте вступления в брак, обязательной доле в наследстве).
  3. И семейное, и наследственное право тесно связаны с гражданским правом и выделились из него. Наследственное право регулируется положениями части третьей Гражданского кодекса РФ, семейное право – нормами Семейного кодекса РФ, но к семейным отношениям применяется немало гражданско-правовых норм, в том числе по аналогии.

Различия семейного и наследственного права

Несмотря на отмеченные сходства, семейное и наследственное право – это различные отрасли права. Средствами разграничения данных правовых отраслей являются:

  1. Предмет правового регулирования. Семейное право регулирует отношения, возникающие в случае заключения и расторжения брака, рождения или усыновления детей, а также иные личные и имущественные отношения членов семьи. Наследственное право нацелено на регулирование имущественных и неимущественных отношений между наследниками в случае смерти наследодателя (как родственника, так и лица, не являвшегося родственником и не состоявшего в семейных отношениях).
  2. Форма закрепления (источник). В настоящее время основной источник наследственного права России – положения ГК РФ, семейное же право имеет собственный кодифицированный источник (СК РФ).

Замечание 2

Метод регулирования семейного и наследственного права имеет больше сходств, чем различий, — это диспозитивный метод с элементами императивности (в некоторых нормах и институтах).

Наследственное право. Шпаргалка

Ольга Шумаева.

1. Понятие, сущность и значение наследственного права

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой определенную совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие при переходе определенного имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследуемое имущество должно принадлежать наследодателю на праве собственности.

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смыслах.

В объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих наследование, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантируется возможность жить осознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после его смерти к близким людям.

Наследственное право в субъективном смысле выражается в возможности конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать имущество умершего. Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличии родства с наследодателем, включении его в круг наследников.

Наследственное право регулирует и те отношения, которые возникают еще до наследования (составление завещания, нотариальное удостоверение, изменение и так далее) и после него (исполнение возложения, принятие наследства, раздел долей при совместном наследовании).

Исходя из того, что наследственное право – подотрасль гражданского права, можно сделать вывод, что предмет наследственного права более узок, чем гражданского, и сводится лишь к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, затрагивают практически любого гражданина как потенциального наследника. В связи с этим государство не должно допускать злоупотреблений в сфере наследственного права. Оно обязано гарантировать гражданину право свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти.

Метод наследственного права – это система способов, приемов и средств, с помощью которых регулируются наследственные отношения.

В юридической науке на сегодняшний день выделяют такие принципы наследственного права, как:

1) принцип равенства участников правоотношений в сфере наследования;

2) принцип автономии воли участников наследственных правоотношений, т. е. наследников и наследодателей;

3) принцип имущественной самостоятельности участников наследственных правоотношений и др.

2. Принципы наследственного права

Наследственное право – подотрасль гражданского права с присущими ей специфическими принципами.

Принципы наследственного права – основополагающие идеи, начала, определяющие сущность и социальную ценность наследственного права.

К принципам наследственного права относят:

1) принцип универсальности наследственного правопреемства.

Заключается в том, что воля наследодателя (действительная или предполагаемая) и воля наследника взаимодействуют и связаны непосредственно между собой, не должно быть никаких последующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель);

2) принцип свободы завещания. Означает выбор между возможностями завещать или не завещать имущество, которое принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя. В то же время устное обещание завещателя о составлении завещания в пользу конкретно определенного лица не влечет за собой никаких правовых последствий ни для завещателя, ни для лица, которому было дано подобное устное обещание. Рассматриваемый принцип означает полную свободу распоряжения имуществом со стороны наследодателя, т. е. он самостоятельно распоряжается либо не распоряжается имуществом, передаваемым по наследству. Наследодатель вправе оставить наследство любому субъекту гражданского права, самостоятельно распределить наследство между наследниками, лишить наследства наследников;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Заключается в том, что права наследодателя в сфере распределения массы наследуемого имущества ограничиваются пределами обязательной доли в наследстве. Так, наследодатель не вправе лишать необходимых наследников определенной (обязательной) доли в наследстве, которая положена им по законодательству;

4) принцип учета действительной и предполагаемой воли наследодателя. Обычно применяется в случаях, когда после смерти наследодателя не осталось завещания. В таких ситуациях наследуемое имущество распределяется между наследниками согласно очередности, закрепленной законодательством;

5) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов сторон наследственных отношений и других физических лиц и организаций в отношениях по наследованию;

6) принцип охраны непосредственно наследуемого имущества от чьего бы то ни было посягательства (противоправного либо безнравственного). Заключается в осуществлении нотариусом или исполнителем завещания мер по охране наследуемого имущества;

7) принцип дозволительной направленности и диспозитивности. Заключается в существовании возможности наследодателя завещать какое-либо определенное имущество конкретно определенным наследникам.

3. Институты наследственного права

Римская республика заложила основу института наследственного права, который начал развиваться и получил дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства – эпоху расцвета империи. В период средневековья основы наследственного права, возникшие еще в Древнем Риме, продолжили развиваться в правовых системах стран Западной Европы. Институт наследственного права во Франции особенно хорошо был развит в период правления Наполеона I.

В России становление основных институтов гражданского права, в том числе и наследственного, можно отнести к дореволюционному периоду.

Предмет наследственного права снова стал усовершенствоваться в России уже после распада СССР.

Одним из наиболее древних правовых институтов является наследственное право.

Множество вопросов возникло перед юристами и обществом при появлении наследственного права: как распорядиться имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений.

Вне зависимости от того что сам институт наследственного права основывается на общеправовых принципах, в разных странах законодательство регламентирует его по-разному.

Круг законных наследников по цивильному праву соответствовал сущности агнатского родства и состоял из определенных очередей:

1) к первой очереди наследников относились жена и дети умершего, дети и внуки сыновей, умерших ранее, т. е. те лица, которые находились в непосредственной власти наследодателя;

2) ко второй очереди наследников относились родственники умершего, состоящие с ним в ближайшей степени родства (по восходящей линии);

3) к третьей очереди наследников относились остальные родственники по порядку родственной близости.

При отсутствии наследников или когда родственники отказывались от наследства или умирали, не успев его принять, наследство признавалось выморочным и в основном переходило во владение церкви, а в некоторых случаях – монастырям. Следующий этап наследственного права связан с проведением реформ, начавшихся в республиканский период и завершившийся в эпоху принципата, который обозначался как наследование по преторскому праву;

4) в последнюю очередь (при отсутствии трех первых) наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения. Наследодатель вправе был самостоятельно определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в наследуемое имущество права и обязанности. Волевой акт собственника имущества, который посвящен этим вопросам, называется завещанием. Для того чтобы завещание имело юридическую силу, необходимо правильное его оформление.

4. Источники наследственного права

Наследственное право – это одно из подразделений системы гражданского права.

Источники наследственного права – система правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т. е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Законодательство о наследовании носит комплексный характер.

Структура источников наследственного права включает в себя:

1) Конституцию РФ – в соответствии с ч. 4 ст. 35

Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право наследования;

2) Гражданский кодекс РФ, который содержит раздел «Наследственное право».

Основные положения ГК РФ:

а) общие положения о наследовании (основания наследования, открытие наследства, место открытия наследства, недостойные наследники);

б) наследование по завещанию (свобода завещания, право завещать любое имущество, тайна завещания, нотариально удостоверенное завещание, закрытое завещание, отмена и изменение завещания ит.д.);

в) наследование по закону (наследники разных очередей, наследование по праву представления, наследование выморочного имущества ит.д.);

г) приобретение наследства (принятие наследства, способы принятия наследства,

срок принятия наследства, право отказа от наследства, свидетельство о праве на наследство, меры по охране наследства и т. д.);

д) наследование отдельных видов имущества (наследование предприятия, наследование земельных участков, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков ит.д.);

3) Семейный кодекс РФ;

4) нормы о наследовании в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, содержащиеся в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Об акционерных обществах», Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закон РФ «О потребительской кооперации»);

5) законы об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ, Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»);

6) основы законодательства о нотариате;

7) акты, толкующие некоторые положения о наследовании: постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, постановления Верховного суда РФ, совместные постановления Пленумов Верховного суда и Высшего Арбитражного суда РФ (например, постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании»).

5. Зарождение наследственного права. Институт наследования в римском праве

Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме:

1) в форме универсального преемства – наследование (hereditas) в узком смысле;

2) в форме сингулярного преемства (legatum и fideicommissum).

Универсальное преемство состоит в том, что новый приобретатель, который в этом случае именуется наследником (heres), одним актом приобретает всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей.

Он приобретает, вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так и обязательственные права. Для этого он не должен совершать актов приобретения каждого права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего наследства. В составе наследства наследник может приобрести даже такие права, о существовании которых он не знал, или же такие, к приобретению которых в отдельности он не был способен.

Для получения наследства необходимо наличие:

1) открытия наследства (delatio hereditatis)]

2) приобретения наследства(acquisitiohereditatis).

Открытием наследства называются такие факты, которые дают право известному лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает.

Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником; после этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества, входящих в его состав прав и обязанностей.

В момент призвания к наследству – delatio hereditatis — лицо получает право приобрести наследственное имущество; оно делается способным к приобретению наследства.

После совершения акта приобретения наследства – acquisitio hereditatis — призванное лицо получает право уже на самое наследство, оно делается его хозяином.

Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается по двум основаниям:

1) по завещанию умершего лица – testamentum]

2) по закону.

Призвание по закону наступает или в том случае, когда не осталось вполне действительного завещания, или же в том, когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся завещанию.

Различаются три порядка наследования:

1) наследование по завещанию – successio ex testamento;

2) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания – successio ab in testa to;

3) наследование против завещания, или так называемое необходимое наследование.

Условия наследования:

1) смерть лица, способного оставлять наследство;

2) призвание к наследству лица, способного быть наследником;

3) приобретение наследства этим лицом большей частью зависит от воли этого лица.

6. Становление и развитие наследственного права в России

В Русской Правде наследство имело название «статок», или «задница», т. е. то, что оставляет позади себя отправляющийся в другой мир.

«Если кто умрет без ряду, то ему наследуют члены семьи, и только они», – Русская Правда говорит лишь о наследовании после родителей. После отца на наследство имели право только дети от жены, но не дети рабынь. «Из детей сыновья исключают дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием первых». Это явление объясняется характером первобытной семьи, ее непрерывностью, но в то же время и непостоянностью, непрочностью связи женщин с семьями, в которых они родились.

Из наследственной массы определенная часть выделялась на церковь, «по душе», а часть выдавалась жене, если в семье происходил раздел. Муж не имел права наследования после жены. Если у умершего не оставалось детей, имущество переходило к князю, а после смерти лиц низшего класса, смердов князь имел право на их имущество даже при существовании дочерей, если не было сыновей. После матери наследовали те дети, у которых она проживала.

Псковская судная грамота предусматривала два основных вида наследства: по завещанию – «приказное» и наследство, переходящее без завещания, – «отморшина». Каждое из них получает самостоятельное значение. Видна некоторая разница в правах и ответственности тех и других наследников.

В Московский период внимание законодателя сосредотачивается на вопросе наследования. Ведь именно в этот период недвижимость приобретает особенно большое значение.

Судебники не изменяли своих постановлений, т. е. круг лиц, призываемых к наследованию по закону, в начале этого периода продолжал оставаться прежним. Только в 1650 г. был издан указ, положения которого гласили: «а буде ближе того рода никто не будет, отдавать и дальним того рода родственникам». Происходит постепенное расширение круга лиц, призываемых к наследованию, который находится в противоречии с развитием индивидуализма.

В начале Императорского периода была сделана попытка полностью перестроить наследственный порядок. В 1714 г. Петром / был издан Указ о единонаследии, по которому все имущество переходило к одному сыну. В этом указе был использован опыт зарубежных стран.

По мнению Петра I, раздел наследуемого имущества не приносил ничего полезного, а только создавал лишние проблемы – и уменьшал стоимость земель, и вызывал недовольство крестьян. Вследствие этих проблем нарушался нормальный порядок поступления податей, знатные семьи беднели и теряли свою значимость, а их наследники уклонялись от несения государственной службы.

7. Понятие и содержание наследственных правоотношений

Наследственное правоотношение – общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права.

Выделяют два этапа наследственного правоотношения:

1) когда наследник призывается к наследованию. Первый этап непосредственно связан с открытием наследства. После смерти наследодателя наследник имеет право принять наследство либо отказаться от него. Завершение этапа происходит тогда, когда наследник, призванный к наследованию, решает либо принять наследство, либо отказаться от него.

Решение принять наследство является активным действием со стороны наследника и выражается в подаче необходимых документов по месту открытия наследства;

2) когда наследник принимает наследство. Данный этап продолжается до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества, не произойдет оформление наследственных прав и т. д.

В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, распадается на ряд прав (право собственности на вещь, право на опубликование произведения).

Состав наследственного правоотношения образуют элементы, из которых это правоотношение складывается. Сюда входят субъекты, содержание и предмет (объект) наследственного правоотношения.

Содержание наследственного правоотношения – права и обязанности участников наследственных правоотношений.

К правам и обязанностям относят:

1) право наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, обязанность соответствующих органов и лиц оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права;

2) право в зависимости от того, что входит в наследство (право собственности или иное вещное право, право кредитора в обязательстве, личное неимущественное право), распадается на ряд прав, выступающих в качестве элементов различных правоотношений (абсолютных и относительных, вещных и обязательственных, имущественных и личных неимущественных).

Согласно нормам гражданского законодательства наследник, принявший в установленном законом порядке наследство, становится также наследником тех обязанностей и обременений, которые при жизни лежали на наследодателе.

Таким образом, наследник вступает в наследственные правоотношения не только как носитель прав, но и как носитель обязанностей, перешедших к нему от наследодателя.

8. Субъекты и объекты наследственных правоотношений

Субъекты наследственного правоотношения – участники наследственного правоотношения, обладающие определенными правами и обязанностями.

К субъектам наследственных правоотношений относятся наследники, призванные к наследованию.

Закон не относит наследодателя к субъектам наследственных правоотношений. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо правоотношении.

Завещание не может быть совершено недееспособным, ограниченно или частично дееспособным гражданином.

При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет (наследство может открыться и после смерти душевнобольного).

Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпевать изменения в случае:

1) смерти наследника, не успевшего принять

наследство;

2) отказа от наследства;

3) призвания к наследованию наследников других очередей;

4) подназначения наследника.

Граждане могут принять наследство как по закону, таки по завещанию независимо оттого, являются ли он и дееспособными, недееспособными, ограниченно или частично дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства приравниваются в правах наследования к гражданам РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии.

Юридические лица могут принимать наследство только по завещанию. Необходимо, чтобы надень открытия наследства оно существовало как юридическое лицо.

То есть юридическое лицо, призываемое к наследованию, должно быть зарегистрировано в органах юстиции в предусмотренном законом порядке.

Объект – необходимый элемент наследственного правоотношения.

На всех стадиях развития наследственного правоотношения объектом является наследство.

Наследство – то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства:

1) в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель;

2) некоторые права по наследству не переходят (право авторства);

3) переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежащих наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона;

4) по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием;

5) по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам.

страницы: 1 2

Наследственное право

Наследственное право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует наследственное правопреемство.

Чем гарантируется право наследования

Право наследования гарантируется законодательством Российской Федерации наряду с основными правами и свободами граждан. Каждый имеет право на защиту своих интересов в вопросах передачи имущества после смерти родным и близким, и получения собственности по наследству.

Что такое наследственное право

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Как возникают, структура

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Виды завещаний

Выделяются следующие виды завещаний:

  1. закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
  2. завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
  3. завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.

Принципы наследственного права

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  1. принцип универсального наследственного правопреемства;
  2. принцип свободы завещания;
  3. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. принцип свободы выбора наследников;
  6. принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

Понятие и содержание наследственных правоотношений

Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке наследования независимо от основания наследования. Состав наследственных правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотношений.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследники, призванные к наследованию. Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как его нет в живых. С наступлением смерти наследодателя прекращается его правоспособность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта.

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства, но зачатые при жизни наследодателя. Наследники призываются к наследованию независимо от того, являются ли они на момент принятия наследства дееспособными, совершеннолетними, лицом, не имеющим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только позавещанию. При этом юридическое лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для призвания юридического лица к наследованию не важно, является ли оно коммерческой или некоммерческой организацией. Однако если завещание совершено в пользу секты, не являющейся юридическим лицом на территории РФ, то оно может быть признано недействительным на основании противоречия публичному правопорядку. Также могут привлекаться к наследованию и иные международные организации (ООН) и иностранные государства. Что же касается наследодателя, совершение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в момент просветле-нияпсихической болезни и другое является основанием признания завещания недействительным. В данном случае наследование происходит по закону.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать непричинение препятствий в осуществлении наследником своего права. При принятии наследства наследник становится участником самых различных правоотношений. При принятии наследства наследник может быть обременен обязанностью, переходящей вместе с наследуемом имуществом (уплата долга в заемном обязательстве). Однако наследник имеет право отказаться от вступления в данные правоотношения путем отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства.

Наследство – совокупность материальных и нематериальных прав, переходящих в порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или закона.

Понятие наследодателя в наследственном праве

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Понятия и основания наследования

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Кто такое наследники

Наследники — это лица, указанные в законе или в завещании в каче­стве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъ­ект гражданского права. Нужно помнить, что возможность гражданина наследовать не зависит от объема его дееспособности.

Наследники «по закону» подразделяются по степени родства на не­сколько категорий. Каждая последующая категория наследников смо­жет призываться к наследованию только при отсутствии предыдущей очереди. Очередей наследников семь:

  1. наследники первой очереди (переживший супруг, родители, дети);
  2. наследники второй очереди (родные братья и сестры умершего, дед и бабушка со стороны отца и матери). Внуки наследодателя и их потомки наследуют по так называемому «праву представления» только в случае смерти своих родителей. Они наследуют поровну долю, кото­рую получили бы их родители, если бы были живы. Нужно помнить, что при живых родителях внуки не призываются к наследству;
  3. наследники третьей очереди — это полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
  4. наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки на­следодателя;
  5. наследники пятой степени — дети родных племянников и племян­ниц (двоюродные внуки и внучки) и двоюродные дедушки и бабушки;
  6. наследники шестой очереди — это наследники пятой степени род­ства, а именно: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные пле­мянники и племянницы и двоюродные дяди и тети;
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Следует обратить внимание на то, что переживший супруг имеет право на половину совместно нажитого имущества. Кроме того, су­ществует ряд лиц, которые, не являясь близкими родственниками на­следодателя, тем не менее могут претендовать на наследство. Это нетрудоспособные иждивенцы, бывшие на содержании наследодате­ля не менее года до его смерти. Они наследуют вместе с теми, кто призывается в каждом конкретном случае к наследству. Иждивение должно быть полным, т. е. быть для иждивенца основным источником существования.

Общие положения, время и место открытия наследства

Наследство может быть открыто только с наступлением смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступившим в законную силу судебным решением.

Смерть гражданина наступает тогда, когда все органы, обеспечивающие жизнь человека, не перестанут функционировать.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный в акте суда или свидетельстве о смерти. Днем открытия наследства, если безвестно отсутствующий гражданин признан умершим, считается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Гражданин может погибнуть вследствие чрезвычайной ситуации. В данной ситуации день предполагаемой смерти устанавливается судебным решением, однако днем открытия наследства все равно признается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Это обусловлено тем, что смерть гражданина наступила гораздо раньше, чем вынесено судебное решение и, возможно, прошел срок принятия наследства. В данном случае суду необходимо будет вынести еще одно судебное решение о восстановлении пропущенного срока по уважительной причине, так как срок принятия наследства является процессуальным. В любом случае, если факт смерти устанавливается в судебном порядке, днем открытия наследства является момент вступления в законную силу судебного решения.

Если граждане умерли в один день с разрывом в несколько часов, то они признаются умершими одновременно, т. е. коммориентами. Коммориенты не наследуют друг после друга. К наследованию могут быть призваны наследники каждого из них. Однако если граждане умерли в разных часовых поясах и в одном из часовых поясов наступил другой день, то они не являются коммориентами.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Местом жительства гражданина считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Возникают такие ситуации, когда невозможно определить место жительства гражданина, если, например, он является беженцем или вынужденным переселенцем. Если наследодатель оставляет в наследство недвижимое имущество, то местом открытия наследства будет являться местонахождение недвижимого имущества. Если же недвижимое имущество представляется в виде нескольких объектов, то местом открытия наследства будет являться недвижимое имущество большей стоимости. Если наследодатель в наследство не оставил недвижимого имущества, то местом открытия наследства будет являться место нахождения основной части имущества. Ценность имущества определяется посредством его оценки. Оценка имущества производится согласно его рыночной стоимости на основании постановления Правительства РФ.

Способы и сроки принятия наследства

Принятие наследства возможно двумя способами:

1) подача заявления о выдачи свидетельства о праве на наследование либо о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (например, глава местного самоуправления в районах Крайнего Севера), по месту открытия наследства;

2) посредством совершения конклюдентных действий, т. е. действий, направленных на фактическое вступление в права наследования.

Данные способы принятия наследства являются основаниями возникновения прав на имущество. Для получения свидетельства на право наследования или права на принятие наследства наследнику необходимо обратиться к нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному на осуществление нотариальных действий. Заявление может быть передано лично наследником, при помощи почтовой пересылки, при помощи представителя. Если наследник не имеет возможности лично принести заявление, то заявление должно быть обязательно подписано наследником, и эта подпись должна быть удостоверена нотариусом. При подаче заявления наследником лично подписи и нотариального заверения не требуется. В случае обращения наследников в суд для получения права на принятие наследства или свидетельства на право наследования действия лица не являются основанием для отказа в передаче наследства и срок не считается пропущенным.

Принятие наследства возможно через представителя. Полномочия представителя должны удостоверяться доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законом. В доверенности должно быть предусмотрено право на принятие наследства от имени наследника. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. Принятие наследства одним наследником не является основанием принятия наследства другими наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет имеют право принять наследство с согласия своих родителей. Недееспособные лица принимают наследство с разрешения их попечителей.

Другой способ принятия наследства может выражаться в том, что наследник фактически пользуется наследуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он принял наследство и относится к нему как к собственности. Например, во время срока принятия наследства наследник продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает факт принятия всего причитающегося наследства.

Все вышеуказанные действия наследник должен совершить в установленный срок – 6 месяцев. Срок принятия наследства может быть продлен и вне судебного разбирательства, если имеется согласие всех наследников. Основанием для восстановления срока принятия наследства не может быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках, занятость наследника и отсутствие материальных средств прибыть к месту открытия наследства и др. При вступлении в права наследования такого наследника аннулируются все ранее полученные документы.

При любых вопросах наследства необходима консультация специалиста, воспользуйтесь нашей услугой: Адвокат по наследственным делам в Москве.

Ссылки по теме: Поделиться с друзьями

Правовой статус насцитуруса

Сентемов Сергей Викторович,
ЧОУ ВПО «Омская Юридическая Академия», г. Омск, 1 курс

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) нет точного и полного закрепления понятия «насцитурус», его наследственных прав. Известно, насцитурус – это наследник, зачатый при жизни наследодателя и родившийся после открытия наследства.

Еще в римском частном праве существовал принцип: «зачатый ребенок принимается уже за родившегося, поскольку речь идет о его выгоде». Однако сегодня в законодательстве отсутствуют единые критерии определения правового статуса человеческого эмбриона, потому в правоведении ведутся споры на этот счет. Когда же возникает гражданская правоспособность человека, с какого момента он становится субъектом права (физическим лицом) – с момента рождения или с момента зачатия?

История гласит, что еще в древнеримском праве существовали нормы, свидетельствующие о том, что гражданская правоспособность возникает у человека еще до рождения. Речь идет о положении, предусмотренном Законом XII — ти таблиц, согласно которому ребенок, родившийся после смерти отца-наследодателя, считался наследником и мог быть упомянут в завещании. Аналогичное положение было закреплено в более поздних правовых источниках — Институциях Гая и Дигестах Юстиниана. Более того, по закону Юлия Веллея (28 г.) для охраны наследственных прав человеческого зародыша ему, по просьбе беременной матери, назначался попечитель, уполномоченный осуществлять управление имуществом, которое должен унаследовать зародыш в случае рождения. Неслучайно римский юрист Тертуллиан (на рубеже II — III вв) писал: «Тот, кто будет человеком, уже человек».

Упомянутые нормы латинских правовых источников были реципированы странами романо-германской правовой системы. К примеру, согласно параграфу 1923 (2) Германского гражданского уложения (далее –ГГУ), «лицо, которое не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства». И параграф 1777 (2) ГГУ гласит: «отец может назначить опекуна ребенку, который родится после его смерти, если он был бы управомочен на это в случае рождения ребенка до его смерти». Ст. 725 Французского Гражданского кодекса определяет право быть наследниками только лица, «существующие в момент открытия наследства». При этом понятие «существования» является более широким, чем понятие «нахождения в живых», а потому позволяет наделить наследственной правоспособностью зачатых, но еще не родившихся детей. В дореволюционной России, согласно п. 2 ст. 119 Законов гражданских, также принимались меры по охране интересов младенцев, находящихся в утробе матери.

Однако по мнению абсолютного большинства правоведов, ни один из законов не наделяет человеческий зародыш субъективными правами: человек становится субъектом права лишь в том случае, если он родится, причем живым. Часть правоведов считают, что зачатый ребенок (насцитурус) наделен условной гражданской правоспособностью, другие же склоняются к тому, что закон просто охраняет будущие права насцитуруса, не признавая его правоспособным лицом. Разъясним, что же такое условная гражданская правоспособность. Вообще, как такового понятия в гражданском праве не имеется. Но мы склоняемся к следующему: что условная гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права, признаваемая за лицом до его рождения.

Что касается первой точки зрения, то еще в источниках римского права встречаются нормы, приравнивающие зачатого ребенка к рожденному субъекту права при наличии двух условий. Во-первых, зачатый ребенок должен родиться живым. Во-вторых, признание гражданской правоспособности за зачатым ребенком должно соответствовать его интересам. Положения латинских правовых источников оказали существенное влияние на формирование в науке гражданского права теории «условной правоспособности» человеческого плода. Данная теория находит подтверждение в законодательстве ряда зарубежных стран. Так, согласно Гражданскому кодексу Венгрии 1977 г., человек является правоспособным с момента зачатия, если он родится живым. В Гражданском кодексе Чехословакии 1964 г. тоже указано, что правоспособностью обладает и зачатый ребенок, если он родится живым. По Гражданскому кодексу Испании 1889 г. гражданская правоспособность физического лица возникает с момента рождения, при этом зачатый ребенок рассматривается как рожденный, если он родился, имеет человеческое тело и прожил 24 часа с момента отделения от материнского организма.

Сторонники концепции «охраны прав» насцитуруса исходят из положения, согласно которому правоспособность гражданина возникает с момента рождения, а не с момента зачатия. Устанавливая право насцитуруса на наследование, гражданское законодательство не отступает от приведенного правила: насцитурус не наделяется гражданской правоспособностью, не становится субъектом права. Закон лишь гарантирует охрану будущих прав человека, тех, которые возникнут у него в будущем, в случае рождения живым. При этом возникшее право будет действовать с обратной силой. Заметим, что в некоторых странах, в том числе в России, нормы гражданского законодательства, регулирующие правовой статус насцитуруса, исключают возможность решения вопроса об охране прав насцитуруса в зависимости от соответствия охраны его интересам. Тем временем в зарубежном законодательстве встречается иной подход к проблеме охраны прав человеческого эмбриона. Например, в Нидерландах еще не родившийся ребенок считается появившимся на свет, если эта презумпция соответствует его интересам.
Что признается моментом рождения? В Российской Федерации этим является момент отделения плода от организма матери посредством родов.

Рассмотрим право наследования. Как мы уже говорили, насцитурус – это еще не родившийся ребенок. Он имеет право наследования от своего отца. Каким образом это происходит? Начнем с понятия «наследственный статус ребенка». Оно означает самостоятельный вид специального статуса ребенка, это совокупность прав и обязанностей имущественного характера, направленных на приобретение им имущества в порядке наследования с учетом его семейного положения, возраста, трудоспособности и иных критериев, оказывающих влияние на механизм реализации норм о наследовании с участием ребенка. Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди при наследовании по закону являются дети наследодателя – они могут претендовать на наследство как движимого, так и недвижимого имущества. Читая норму ГК РФ, кажется все ясно и понятно. Но является ли насцитурус наследником наследодателя? Он же еще не родился, значит, у него нет гражданской правосубъектности.

В странах СНГ и Балтии, например, к наследникам по закону отнесены физические лица, призываемые к наследованию выморочного имущества. В постсоветском наследственном законодательстве таких государств, как Эстония, Армения, Казахстан, произошло расширение круга физических лиц за счет включения лиц, зачатых при жизни наследодателя и родившихся после его смерти (насцитурусов). Такое положение осталось с советских времен в Грузии, Узбекистане, Молдове и Таджикистане.

На практике может возникнуть вопрос о распространении запрета ст. 1166 ГК РФ на наследников, принимающих наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Решение этого вопроса зависит от того, как квалифицировать этих лиц – как самостоятельных наследников (дают основание некоторые формулировки ст. 1156) или как лиц, которым закон позволяет осуществить соответствующие права за лиц, не успевших принять наследство. В первом случае зачатый после смерти наследодателя ребенок наследника, не успевшего принять наследство, не сможет в последующем осуществить свои права в порядке наследственной трансмиссии (как не отвечающий требованиям п. 1 ст. 1116 ГК РФ), а во втором – вполне сможет, так как будет выступать не в самостоятельном качестве, а лишь осуществлять права, принадлежавшие его наследодателю.

В наследственном праве нет однозначной точки зрения о наследовании по завещанию насцитуруса. Завещание является распоряжением имущества на случай смерти. Тогда как указать в завещании зачатого ребенка, который еще не родился? У него же нет ни имени, прав, ни обязанностей, его в нашем обществе не существует. Кстати, не исключена ситуация, когда насцитурус может родиться с какими-либо отклонениями. Его законный представитель мог бы продать часть или все имущество, которое перешло родившемуся ребенку по завещанию в законном порядке, и потратить денежные средства на лечение родившегося больным ребенка. Но как доказать, что это именно наследодателя ребенок, если на тот момент он еще не родился? Правда, существует медицинский метод определения биологического отца зачатого ребенка. Однако он несет риск для жизни и здоровья самого ребенка и матери. Поэтому вопрос остается открытым.

В связи с тем, что гражданское законодательство в отрасли наследственного права стоит на месте, мы предлагаем следующую редакцию статьи 1166 ГК РФ:
Насцитурусом является ребёнок, который на момент смерти наследодателя (отца) был уже зачат, но ещё не родился. Рассматривая разные подходы к обозначенной проблеме, можно сделать вывод, что в настоящее время в гражданском законодательстве есть пробелы, связанные с правовым статусом насцитуруса. Проблема, на наш взгляд, требует решения, так как становится все более актуальной. Однако пока гражданское законодательство в сфере наследственного права «стоит» на месте.

Особенности наследования насцитурусом по закону

ГК РФ в статье посвященной основаниям наследования указывает, что наследование осуществляется (как и в древнем цивильном праве) по

завещанию и по закону, с этим согласны многие ученые , однако есть точка

зрения, что это не исчерпывающий перечень оснований, в дополнение указывают наследование обязательной доли, наследование в порядке

наследственной трансмиссии . Возможно данная логика вполне объяснима, поводом для ее возникновения стала статья 1152 ГК РФ, где говорится о праве отказаться от наследства по одному из оснований, в том числе указывается наследственная трансмиссия. Однако, следует отметить, что ГК РФ предусматривает полный перечень оснований наследования в ст. Ill I.

Приоритет отдается завещанию, наследование по закону возможно, если

оно не изменено завещанием. В отличие от римского права, возможна

ситуация, при которой часть имущества достается наследнику по завещанию, а

остальное имущество переходит наследникам по закону, также наследование по

закону имеет место при лишении наследства наследников, признании

завещания (либо его части) недействительным, отсутствии наследников, их

отказе от наследства, признании их недостойными наследниками .

Наследник, зачатый при жизни наследодателя, родившийся живым после открытия наследства назван наравне с остальными наследниками. Однако, возникает ряд вопросов. Например, в качестве кого он выступает в каждой очереди, что делать в случае признания его единственного законного представителя недостойным наследником, может ли он наследовать как пасынок/падчерица, признается ли он обязательным наследником, выделяется ли его доля в наследстве.

В настоящее время насцитурусом может быть любое лицо, родившееся живым после открытия наследства, независимо от основания наследования, а также наличия или отсутствия родства с наследодателем.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке указанной в ГК РФ очередности. Соответствующая очередь устанавливается по степени родства, которую как правило определяют следующим образом — считается число рождений (за исключением рождения самого наследодателя, которое в указанное число не входит), отделяющих родственников одного от другого.

Интересен вопрос установления факта родственных отношений. В случае, когда невозможно подтвердить родство соответствующими документами, например, свидетельством о рождении, наследники обращаются в органы ЗАГС, иным образом пытаются получить вышеуказанные документы и только в случае, когда нельзя в ином порядке восстановить или получить их, наследники обращаются в суд. Суд, согласно статье 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), рассматривает дела об

установлении факта родственных отношении , решение суда является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение. Следует также отметить необходимость указания в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, мотивации получения такого решения суда, то есть причины, для какой цели заявителю требуется установить данный факт.

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди. Но только полное отсутствие наследников данной очереди может привести к наследованию последующей. Если есть хотя бы один наследник, он становится наследником в полной мере, всего имущества. Судебная практика подтверждает указанное правило. Если же нет вообще никого, наследство переходит государству, в таком случае речь идет о выморочном имуществе (подробнее о выморочном имуществе см. в подпараграфе 2 параграфа 3 главы 1). Следует отметить, что ГК РСФСР 1964 г. не содержал данный термин, однако это не мешало государству наследовать по закону.

Представляется необходимым, рассматривать очередность с точки зрения насцитуруса, то есть кем бы мог быть в той или иной очереди насцитурус. Например, ГК РСФСР 1964 г. выделял ему первую очередь.

Итак, первая очередь по действующему законодательству: дети, внуки и их потомки. При этом внуки и их потомки наследуют по праву представления. Но может ли насцитурус наследовать именно по праву представления? Такое

наследование, известное еще римскому праву , подразумевает переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства либо одновременно с наследодателем, к его наследникам, также его определяют как «право названных в законе лиц, занять место своего родителя в наследовании по закону наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию». Наследники по праву представления получают одну долю — долю их умершего предка. Значит, здесь существенную роль будет играть количество таких наследников, соответственно, одно лицо получит всю долю

целиком, два лица — долю разделят пополам и так далее она будет делиться ш

поровну .

По мнению Н.В. Ростовцевой, «из положений ГК РФ следует, что не может

по праву представления наследовать потомок наследника, безадресно

отказавшегося от наследства» . Следует не согласиться с данной точкой зрения, поскольку наследник имеет право отказаться от наследства (даже если наследник его уже принял) в течение срока, установленного для его принятия. В свою очередь, принять наследство он имеет право в течение установленного срока со дня открытия наследства. При этом днем открытия наследства, как было сказано ранее, является либо день смерти наследодателя, либо вступление в законную силу решения суда о признании его умершим.. Не стоит забывать, что наследование по праву представления подразумевает смерть наследника до открытия наследства или одновременно со смертью наследодателя, т.е. в один и тот же день. Наследник просто бы не смог отказаться от наследства. С другой стороны, можно предположить, что таким образом автор ставит проблемы последовательности событий в рамках одного и того же дня, когда наследодатель умер раньше наследника, а последний в свою очередь успел отказаться от наследства.

К слову об отказе от наследства, представляется необходимым отметить, что данное правомочие является неотъемлемой частью права наследования, при этом отказаться от наследства наследник может в течение всего срока, установленного законодателем для принятия наследства, даже в том случае, когда наследник его уже принял. Однако, отказ от выморочного имущества невозможен, данное ограничение установлено ст. 1157 ГК РФ. Кроме того, отказ от наследства в пользу наследников, имеющих право наследовать по праву представления, возможен только тогда, когда вышеуказанные наследники призваны к наследованию. Отказаться можно только от всего наследства, без каких-либо оговорок и условий, единственным исключением из этого правила является возможность отказа от наследства по одному из оснований, в случае призвания наследника по нескольким (например, по завещанию и по закону).

В рамках рассмотрения вопроса о наследовании по праву представления, следует отметить, что не обладают таким правом потомки не только наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, но и потомки недостойных наследников, данное положение закреплено в ГК РФ, а также в Модельном гражданском кодексе Содружества Независимых Государств.

Из вышесказанного следует, что насцитурусы имеют право наследовать по праву представления на общих основаниях без каких-либо специальных ограничений.

Необходимо добавить, что наследник может быть признан недостойным только после подтверждения в судебном порядке оснований, указанных в ст. 1117 ГК РФ. Суды, рассматривая такие дела, требуют достаточное количество неоспоримых доказательств, свидетельствующих о недостойности поведения наследника. Такие наследники способствуют или пытаются каким-либо образом способствовать призванию либо их самих, либо других лиц к наследованию, в том числе путем увеличения причитающейся им либо другим лицам доли наследства. Кроме того, противоправные действия могут заключаться в совершении каких-либо манипуляций с завещанием (например, подделка, уничтожение), понуждении наследодателя посредством насилия, угроз или без таковых к изменению текста завещания, его отмене, иные действия.

В науке уже ставился вопрос о необходимости вынесения дополнительного судебного решения при наличии обвинительного приговора в отношении наследника. Судебная практика неоднозначна, в связи с чем, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление Пленума ВС РФ) даны разъяснения относительно данного вопроса. Итак, при наличии приговора суда по уголовному делу или решения суда по гражданскому делу (в качестве примера Постановление Пленума ВС РФ приводит дело о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы) гражданин исключается из состава наследников нотариусом.

Помимо вышеуказанных оснований признания наследника недостойным, ГК РФ также дает возможность заинтересованному лицу потребовать отстранения от наследования по закону граждан, которые злостно уклонялись от исполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя.

В целом, основания признания наследника недостойным нас не интересуют, важен сам факт такого признания и дальнейшая судьба насцитуруса, являющегося наследником недостойного.

Возникает вопрос, что происходит в случае, когда единственным законным представителем насцитуруса является недостойный наследник? Кто тогда будет управлять наследственным имуществом? Учитывая тот факт, что законные представители, как указано в Семейном кодексе Российской Федерации (далее — СК РФ) и иных правовых актах, всегда действуют (должны действовать) в интересах ребенка, а недостойность проявляется по отношению к наследодателю, можно сделать вывод, что об имуществе будет заботиться недостойный наследник. Выходит, что наследник, несмотря на подтверждение в судебном порядке обстоятельств, которые позволили признать его недостойным, а также прямое указание в ГК РФ на невозможность наследования таким наследником ни по закону, ни по завещанию, все равно имеет возможность принять наследственное имущество, в случае когда он является единственным законным представителем насцитуруса.

В подтверждение данной позиции следует отметить, что даже в случае утраты наследником права наследовать, наследодатель все равно может завещать ему имущество и тогда первый будет вправе его наследовать. В любом случае органы опеки и попечительства, тем или иным образом, принимают участие во многих вопросах, в целях предотвращения ущемления интересов несовершеннолетнего.

Следует вернуться к очередности. Итак, насцитурусьт как наследники

второй очереди, могут быть полнородными и неполнородными братьями и

сестрами наследодателя. В данном случае непременным условием является

кровное родство братьев и сестер, то есть наличие хотя бы одного общего

родителя, иначе, речь пойдет о сводных братьях и сестрах, рожденных от

121 —

разных родителей и состоящих друг с другом в свойстве, а не родстве . По

праву представления наследуют племянники и племянницы наследодателя, то

есть дети его полнородных и неполнородных братьев и сестер .

Наследниками третьей очереди являются дяди и тети наследодателя — полнородные и неполнородные братья и сестры его родителей. Двоюродные братья и сестры наследодателя, равно как племянники и племянницы, наследуют по праву представления.

Римское частное право: учебник, В.А. Краснокутский, под ред. проф. И.Б Новицкого,

проф.И.С. Перетерского, — М.: Волтере Клувер, 2010, С. 251

Т.И. Зайцева Судебная практика по наследственным делам, М.: Волтере Клувер, 2007, С. 207

А.А. Гончаров, А.В. Маслова Гражданское право (части Общая и Особенная): курс лекций, отв. ред. проф.

А.А. Гончаров, — М.: Волтере Клувер, 2010, С. 442

В.В. Гущин, А.А. Овчинников Наследственное право: учебное пособие, — М.: МГИУ, 2008, С. 12

С.П. Гришаев Семейное право: учебник, — М.: Проспект, 2011, С. 18

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЭ, Российская газета, №220, 20.11.2002

Е.В. Протас Гражданское право: учебник, — М.: МГИУ, 2007, С. 420-421

|07Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 № 1138-0 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.02.2013 № 33-1194/2013 Определение Московского областного суда от 12.01.2012 по делу № 33-635/2012, 33-29519/2011 Кассационное определение Волгоградского областного суда от 24.08.2011 по делу № 33-12228/2011 Определение Московского городского суда от 12.05.2011 по делу № 4г/2-3372/11 Определение Ленинградского областного суда от 06.09.2012 № 33a-3968/2012

Древнеримское частное право и современное российское гражданское законодательство: учебник,

В.Н. Яковлев, — М.: Волтере Клувер, 2010, С. 706-707

проф. И.С. Перетерского, — М.: Волтере Клувер, 2010, С. 262 ||0Т.И. Зайцева Нотариальная практика: ответы на вопросы С. 342

Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в российском наследственном праве, Наследственное право, 2012, № 4, С. 25

Н.В. Ростовцева, вышеук. соч.

Определение Московского городского суда от 18.01.2012 по делу № 33-962 Определение Московского городского суда от 16.12.2011 по делу № 33-41808 Определение Московского областного суда от 15.12.2011 по делу № 33-28072 Определение Московского городского суда от 16.11.2011 по делу № 33-36919/2011 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 17.09.2012 по делу № 33-10749 Определение Московского городского суда от 14.11.2011 по делу № 33-36791-2011

1,7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», Российская газета, № 127, 06.06.2012

Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2010 № 18-В10-47

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423, «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», (ред. от 26.07.2010), Российская газета, № 94,

Гражданское право: учебник/С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин (и др.), под общ. Ред. чл.-корр. РАН

С.С. Алексеева, 2-е изд. перераб. и .доп., — М.: Проспект, 2011, С. 412

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *